Главная | Объекты наследования в римском праве

Объекты наследования в римском праве


Основные понятия наследственного права 2. Ход развития римского наследственного права 3. Защита наследственных прав Библиографический список Введение Наследство состав наследственного имущества - это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных и иных прав и обязанностей ч. Наследственное право Рима прошло долгий и сложный путь развития.

Удивительно, но факт! Эволюция римского наследственного права 1.

Этот путь неразрывно связан с ходом развития римской частной собственности и семьи. По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков родового и семейного отношения к собственности, в римском праве всё более последовательно отстаивается принцип свободы завещательных распоряжений. В законах XII таблиц уже законодательно закреплён принцип свободы завещания: По мере того как когнатическое родство вытесняет агнатическое, то есть ограничивается patria potestas во всех её проявлениях одновременно с последовательным изменением форм собственности от излишнего изначального формализма, и в системе права становятся преобладающими нормы ius gentium, то когнатическое родство становится основой наследования по закону.

Вместе с тем римское право нашло способы сочетания свободы завещаний с интересами наследников по закону: Это порождало основу современного института гражданского права - обязательную долю в наследстве. Весь ход развития римского наследственного права был связан с постепенным освобождением завещания от первоначального формализма, однако пережитки формализма в наследовании по завещанию не были окончательно уничтожены и в законодательстве Юстиниана.

Удивительно, но факт! Существенное значение имело действовавшее долгое время запрещение назначать наследниками не вполне определенных лиц incertae personae , с чем связывалось запрещение назначать наследниками лиц, еще не зачатых к моменту составления завещания postumi.

Равно как и некоторые следы древнейшего права проявлялись и в окончательно сложившимся порядке наследовании по закону. Основные институты наследственного права, выработанные римским правом, были реципированы системами гражданского права европейских народов, распространились по миру и до сих пор составляют основу наследственного права цивилизованных стран.

Римскому праву мы обязаны и самим понятием наследования, как универсального правопреемства, понятием наследования по закону, завещания, завещательного отказа легата , обязательной доли в наследстве, очерёдности в наследовании, доли в наследовании, то есть почти все понятия современного наследственного права были выработаны в своё время римскими юристами. Более того, римскому праву современные законодательства обязаны самим понятием наследования как продолжения в лице наследника юридической личности наследодателя и универсального правопреемства как единого комплекса имущественных прав и обязанностей наследодателя и наследника.

Основные понятия наследственного права Наследственное право регулирует судьбу правоотношений субъекта после его смерти. Различаются универсальное правопреемство successio per universitatem, in universum ius , когда на стороне нового лица воспроизводится юридическая ситуация предшественника как таковая, и сингулярное successio singuiaris, in singulas res , когда субъект преемства воспринимает лишь отдельные права, принадлежавшие другому лицу.

Наследование может также и рассматриваться как преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех которые неразрывно связаны с личностью наследодателя как ususfructus, штрафные иски из деликтов и т. Причём феномен преемства выявляется не только при актах mortis causa в случае смерти , но и inter vivos. Универсальные правопреемники - супруг или его домовладыка в отношении супруги in manu, усыновитель в отношении усыновлённого лица sui iuris в результате adrogatio - усыновления с переходом одного домовладыки во власть другому и соответствующем поглощении его familia семьёй усыновителя , bonorum emptor то есть конкурсной распродаже имущества неоплатного должника в отношении лица, чьё имущество подверглось bonorum vendito то есть такой распродаже.

Эффект универсального правопреемства при vendito bonorum обеспечивается преторскими средствами и выявляется, таким образом, в плане ius honorarium. Преемство в результате семейных договоров - conventio in manum и adrogatio происходит по праву квиритов, ius civile, но не является собственно универсальным, поскольку долговые обязательства супруги или усыновлённого прекращаются вместе с capinis deminutio minima минимальное умаление правоспособности, когда удерживается и свобода и гражданство, но утрачивается семья и не переходят на главу их новой familia.

Как сингулярное правопреемство inter vivos может быть представлена любая ситуация производного приобретения. Универсальным правопреемством mortis causa являются hereditas - наследование по ius civile и bonorum possessio - наследование по ius honorarum. Гипотезами сингулярного правопреемства mortis causa следует считать отказ по завещанию legatum и фидеикомисс fideicommissium - доверительное поручение наследодателя наследнику.

Период, когда фидеикомисс мог быть способом универсального правопреемства если наследодатель поручал передать наследственную массу третьему лицу - restitutio hereditatis длился недолго SC Trebellianum в 56 г.

Различие в предмете наследственного права универсального и сингулярного правопреемства определяет структуру наследования. Универсальное преемство осуществляется как по цивильному, так и по преторскому праву либо по завещанию - ex testamento, либо без него - ab intestanto, а также вопреки завещанию - bonorum possessio contra tabulas.

Право на наследование становится правовым требованием приобретённым правом - ius successionis с момента открытия наследства и призвания наследника к наследованию.

Удивительно, но факт! В последнем случае не требовалось указания причин.

Открытие наследства delatio hereditatis - юридический факт, эффект которого состоит в возникновении у наследника возможности принять наследство. Возникает своеобразная юридическая ситуация, когда права de cuius наследодателя лишены субъекта, но существует потенциальный преемник heres в пользу которого открылось наследство. Если лицо, в пользу которого открылось наследство, умрёт до его принятия, наследство становится вакантным.

Наследование по закону

Постепенно складывается институт наследственной трансмиссии, transmissio delationis, то есть переход права принять наследство к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего до смерти осуществить aditio hereditatis.

Объектом универсального правоприемства mortis causa является юридическая ситуация de cuius во всей своей полноте: Этот совокупный объект частного права - universitas, universum ius - называется наследственной массой. Однако в римском праве эффект наследования был несколько шире, чем переход прав и обязанностей покойного, и включал также те отношения, которые не могут быть предметом гражданского оборота, например sacra familiares - семейные святыни и священнодействия.

Это явление связано с той стадией в развитии римского права, когда преемство mortis causa было внутренним делом агнатической патриархальной семьи familia и лишь частично учитывалось позитивным правом гражданской общины civitas.

Объектом правопреемства была сама роль домовладыки, позиция которого в семье характеризуется как potestas и определяется через объект власти - familia. Статусный эффект преемства дополнялся имущественный аспектом поскольку только домовладыка почитался субъектом всех прав и обязанностей familia , и неимущественным - на главу семейства ложился долг заботы и обеспечения семьи и продолжения семейного культа.

Он преемствовал также главенство над семейным кладбищем, над клиентами своего предшественника - всем, что доставалось семье от предков. Ход развития римского наследственного права римское наследственное право В развитии римского наследственного права можно проследить четыре основных этапа: Наследование по древнему цивильному праву: Законы XII таблиц устанавливали два основания наследования: Таким образом наследование по закону, без сомнения, было наиболее ранним по времени законного признания, впрочем как и везде.

Наследование по закону, hereditas legitima, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество постепенно институт наследования по завещанию развивается и приобретает законную силу в законах XII таблиц, которые рассматривают завещание как нормальное, наиболее часто встречающееся основание наследования.

Понятие и содержание наследства

При этом принцип, который возник в римском наследовании и сохранился до наших дней, был - nemo pro parte testatus, pro parte intestatus desedere potest - наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица; если завещатель назначил наследника, например, к четверти своего имущества, то наследник имеет право и к на остальную часть этого имущества, наследники по закону остаются в стороне.

Законы XII таблиц выражают ту стадию развития римского наследственного права, когда принцип свободы завещаний в борьбе с пережитками института семейной собственности начинает побеждать и отчётливо занимает приоритетное положение над наследованием по закону.

Когнатическое родство не даёт прав наследования по закону. Наследование по преторскому праву. Реформы, осуществлённые в области наследования претором, начались в республиканский период и завершилось в эпоху принципата. Первоначально этот интердикт давался лицам, которых претор, после суммарного рассмотрения их претензий, считал вероятными наследниками по цивильному праву.

Это облегчало положение цивильных наследников, которые зачастую были заинтересованными в изъятии наследственного имущества из рук посторонних лиц до разрешения спора о правах на наследство по существу. Претор действовал в этих случаях iuris civilis adiuvandi grata - в целях содействия развитию и применения цивильного права.

Общие положения наследственного права (римское право)

Тем самым он содействовал развитию имущественных отношений и, прежде всего, интересам наследников по завещанию, связанных с наследодателем кровною или иною личной связью. Однако имущественные интересы общества развивались стремительно и не всегда оказывалось приемлемым правило, в силу которого в тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследства, оно, не переходя к дальнейшему по порядку призвания к наследованию, становилось выморочным и в древнейшем праве бесхозным, а, следовательно, могло быть присвоено любым лицом.

Для устранения этой последней возможности претор давал в таких случаях bonorum possessio следующему по порядку родственнику, то есть допускал в отличие от цивильного права так называемое successio graduum et ordinum последовательное призвание к наследованию одних степеней и разрядов наследников за другими.

В этом случае претор действовал уже iuris civilis supplendi gratia - в целях восполнения цивильного права. Наконец с распадением старой земледельческой семьи претор признал несоответствующим новым жизненным условиям сложившееся в древнейшие времена устранение эманципированных, то есть освобождённых от власти patria potestas детей, от наследования после отца, и bonorum possessio стала им предоставляться. В таких случаях претор действовал уже iuris civilis correndi gratia - в целях исправления цивильного права, утверждая таким образом когнатическую кровную связь в качестве основы наследования по закону.

Порядок изменения закона был таков: Но при накоплении прецедентов и обобщении условий, при которых предоставляется bonorum possessio, преторы стали вносить эти правила в эдикты, causae cognatio отпала, и для получения bonorum possessio стало лишь необходимо доказать наличие условий, с которыми эдикт связывал её предоставление.

Сложившаяся таким образом bonorum possessio edictalis становится устойчивым институтом римского права. Но лицо, получающее таким образом наследственные права называлось не наследником heres , а обладателем наследственного имущества possessor , претор не мог объявить его heres, но своим эдиктом ставил possessor в положение, однородное с heres.

Наследнику мог быть предоставлен иск actiones in factum: Причём, отказывая цивильному наследнику в исках для получения наследства, претор оставлял за таким лицом лишь имя heres. Наряду с деятельностью претора, существенное значение имела практика центумвирального суда, которому были подведомственны споры о наследовании.

Эти суды были коллегиальными и рассматривали особые споры - о защите чести и достоинства, доброго имени, о нарушенной клятве, состоянии римского гражданства, рабства и т. В вопросах о наследовании они рассматривали дела преимущественно о состоянии рабов, получивших свободу после смерти наследодателя. Порядок наследования в римском праве Порядок наследования по ius civile Универсальное преемство осуществляется как по цивильному, так и по преторскому праву либо по завещанию - ex testamento, либо без него - ab intestanto, а также вопреки завещанию - bonorum possessio contra tabulas.

Удивительно, но факт! Свои домашние sui heredes , или наследники по закону, считались вступившими в права наследства ipso hire, помимо их воли; сюда же, к числу необходимых наследников, относился и сословно неполноправный субъект, принадлежавший к числу подвластных.

Права наследников без завещания представляют собой правовое ожидание, имеющее значение для третьих лиц уже при жизни de ciuis наследодателя и прежде всего для самого наследодателя, воля которого в распоряжении своим имуществом mortis causa связана с правами таких наследников. Например, он не должен обходить в завещании своих непосредственных подвластных sui heredes. Возникает своеобразная юридическая ситуация, когда права de ciuis лишены субъекта, но существует потенциальный приемник heres , в пользу которого открылось наследство.

Таким образом, призвание к наследованию - один из необходимых аспектов открытия наследства. Если наследники по завещанию призываются к наследству под условием, то наследство считается открытым с момента реализации этого условия.

Удивительно, но факт! Всеобщая история государства и права - М.:

Наследство открывается в пользу определённых лиц, действия которых по принятию наследства - actio hereditatis, приводят к тому, что права наследодателя приобретают нового субъекта и ситуация наследования исчерпывается. У лиц, обладающих преимущественными правами на наследование по ius civile - наследников из подвластных sui heredes - права на наследование совпадают с обязанностью наследовать: Необходимым наследником считается также раб, назначенный в завещании наследником и одновременно отпущенный при этом на волю manumissio testamento.

Необходимые наследники по закону и по завещанию преемствовали ipso iure - без специального акта принятия наследства, так что преемство происходило без hereditas и право собственности de ciuis просто продолжалось в лице преемника. Все остальные наследники были extranei heredes, для которых открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства aditio или acquisitio hereditatis , которого они могли и не осуществить.

Они были heredes voluntarii добровольные. Необходимое наследование successio necessaria Становление института наследования по завещанию в цивильном праве постоянно испытывало сопротивление со стороны интересов семьи, которое выразилось в ограничении свободы завещательных распоряжений путём создания особого института - необходимого наследования.

Древнейшее ограничение свободы завещательных распоряжений заключалось в том, что sui heredes, которые при жизни paterfamilias признавались как бы общими с ним собственниками его имущества на этом я подробнее остановлюсь ниже , должны были быть или назначены наследниками или лишены наследства прямым распоряжением наследодателя aut instituere aut exheredare. Назначение постороннего наследника при умолчании о sui heredes не допускалось.

Filius сын familiae должен быть исключён nominatim, остальные - дочери, внуки - могли быть исключены общей фразой -inter ceteros. Если эти требования были не соблюдены, завещание было недействительно, полностью или отчасти.

Удивительно, но факт! Сам подход к наследованию, поколенная градация наследников, очерёдность в наследовании - основные принципы и современного наследственного права.

Оно было недействительно полностью, если умолчание praeteritio касалось filius familiae. Оно было недействительно отчасти, если praeteritio была допущена в отношении кого-либо из других sui heredes: В преторском праве это ограничение ещё более расширилось: При несоблюдении этих правил libere получали bonorum possessor в размере своих законных долей.

Удивительно, но факт! Наследственная трансмиссия Институт наследственной трансмиссии transmissio delationis сложился в постклассическую эпоху.

Однако же те, кто был exheredare при praeteritio других, оставались устранёнными. По законодательству Юстиниана exheredatio, так же как и institutio heredes, могла быть совершена в любых выражениях, но все нисходящие должны быть устранены от наследования только nominatim.

Обязательная доля в наследстве Соблюдение вышеизложенных правил не даёт, однако гарантий наследникам по закону в получении какой-либо доли в наследстве, если существовало завещание.

1. Понятие наследования.

Поэтому центумвиральный суд, рассматривавший споры о наследствах, стал считать завещания, в которых ближайшие родственники устранялись от наследования, хотя бы и путём правильно составленной exheredatio, составленными в не совсем здравом уме, и, следовательно, не имеющими силы.

Такое завещание признавалось нарушающим естественные родственные обязанности и называлось inofficiosum. Вследствие этого иски о наследстве petitio hereditatis со стороны обойдённых наследников, удовлетворялись, как если бы не было наследников, назначенных в завещании. В силу того, что petitio hereditatis могла быть предъявлена только цивильными наследниками, для эманципируемых детей устанавливался в период империи другой порядок: Со временем, когда центумвиральный суд отпал, а extraordinaria cognitio стала нормальной формой гражданского процесса, такая жалоба - querela inofficiosi testamenti стала единственным средством защиты интересов ближайших наследников.

Querela inofficiosi testamenti могла быть предъявлена нисходящими и восходящими завещателя, а также его братьями и сёстрами, если им была предпочтена persona turpis c умалённой гражданской правоспособностью.

Для того, чтобы завещание не было опорочено, каждому из необходимых наследников должно быть оставлено не менее?



Читайте также:

  • Возобновление предварительного следствия рк
  • Как сделать ребенку разрешение на выезд за границу
  • Раздел имущества оценка стоимости дома